Наследство общая характеристика

Что такое наследование?

Общая характеристика оснований наследования

К числу оснований наследования издавна относятся завещание и закон. Разумеется, основания наследования нельзя жестко противопоставлять друг другу, не говоря уже о том, что встречаются пограничные случаи, когда часть наследства переходит к наследникам по завещанию, а другая — к наследникам по закону. Например, наследодатель часть имущества завещал наследнику по закону, оставив остальное наследственное имущество вне завещательного распоряжения. Оставшаяся незавещанной часть имущества распределяется между наследниками по закону, в том числе и теми из них, которые часть имущества получат по завещанию.
Необходимо помнить, что наследование непосредственно из закона никогда не возникает. Для наследования не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов, причем отсутствие хотя бы одного из них исключает призвание наследника к наследованию по крайней мере по тому основанию, по которому он был призван к наследованию, если бы весь этот набор был налицо.
Для наследования по закону необходимы по крайней мере два факта: во-первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; во-вторых, должно произойти открытие наследства.
При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещании наследодатель. Правда, наследодатель может лишить в завещании права наследования всех наследников по закону и вместе с тем никому ничего не завещать, но в таком случае наследодатель должен знать, на что он идет: хотя и не прямо, но косвенно наследодатель санкционирует тем самым переход наследства к государству или иному социальному образованию.
При этом физические лица могут призываться к наследованию как по закону, так и по завещанию, а юридические лица и иные названные выше социальные образования призываются к наследованию только в том случае, если они названы в качестве наследников по завещанию.
Вместе с тем для Российской Федерации допускается (в случаях выморочности имущества) возможность наследования и по закону (ст. 1151 ГК РФ).
При наследовании как по закону, так и по завещанию наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя. Если же граждане зачаты при жизни наследодателя, но родились после его смерти, то дети наследодателя могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, остальные же граждане могут быть в этом случае наследниками только по завещанию.
Важно отметить, что закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и тех, которые были зачаты при жизни наследодателя, однако родились живыми после открытия наследства, т.е. уже после смерти наследодателя. Однако это не означает, что неродившийся ребенок признается субъектом права. Его интересы будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. В данном случае он вообще не считается призванным к наследованию, а потому не подлежат применению ни правила о наследственной трансмиссии, ни правила о приращении наследственных долей, ни другие правила, рассчитанные на тот случай, когда наследник, призванный к наследованию, умирает, не успев принять наследство. Если в пользу еще не родившихся было оставлено завещание, то оно в случае, когда он родится мертвым, утрачивает силу со всеми вытекающими из этого последствиями.
Независимо от того, есть завещание или нет, и если есть, то каково его содержание, наследование во всех случаях возникает лишь при наличии предусмотренных в законе юридических фактов. И с этой точки зрения наследование — ни по закону, ни по завещанию -непосредственно из закона никогда не возникает.
Статья 1111 ГК РФ, не ограничиваясь закреплением положения, которое было в законодательстве и ранее: наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием — содержит дополнение к нему: «. а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом». При этом нужно учесть, что:
круг иных случаев исчерпывающим образом изложен в самом ГК РФ: ни один другой закон его расширить не вправе;
к числу таких случаев наследования относятся, в частности:

наследование государственных наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ (ст. 1185 ГКРФ);
наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, потребительских кооперативах (ст. ст. 1176, 1177 ГК РФ);
наследование при недействительности завещания (ст. 1131 ГК РФ);
наследник отказался от наследства (ст. ст. 1157 -1159 ГК РФ);
наследодатель лишил наследника права наследования (п. 1 ст. 1119 ГКРФ);
среди наследников есть обязательные наследники (ст. 1149 ГК РФ).

Основной случай наследования по закону — отсутствие завещания. Но наследование по закону может наступить и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил наследства всех своих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследника из иных лиц (имущество как выморочное в этом случае перейдет в порядке наследования по закону в собственность РФ — п. 2 ст. 1151 ГК РФ). Возможны и иные случаи наследования по закону при наличии завещания. Если наследодатель распорядился в завещании лишь о части своего имущества, в отношении незавещаиного имущества возникает наследование по закону. Если завещание признано в целом либо в части недействительным, то в отношении этой части имущества либо наследства в целом открывается наследование по закону. Если наследник по завещанию отказался от принятия наследства или умер ранее завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна перейти к наследникам по закону, при условии, что в завещании не было записано, что все имущество наследодатель оставляет назначенным в завещании наследникам.

Общая характеристика принятия наследства

Введение 3
1. Общая характеристика принятия наследства 5
1.1. Понятие и способы принятия наследства 5
1.2. Срок для принятия наследства 15
2. Права на отказ от наследства 21
2.1. Понятие и способы отказа от наследства 21
2.2. Фактическое непринятие наследства 26
Заключение 30
Список источников и литературы 32

Актуальность темы исследования состоит в том, что смерть каждого человека — это трагедия для его близких. Но иногда она становится для них проблемой, когда речь заходит о наследстве. Так или иначе, каждый из нас хотя бы раз в жизни попадет в ситуацию, когда понятие «наследственное право» станет не просто абстрактным словосочетанием. Идет ли речь о принятии наследства либо о распоряжении своим имуществом после смерти. Проблемы наследования регулируются федеральными законодательными актами. Этим вопросам и посвящена настоящая работа.
Приобретение права собственности по основанию наследования занимает особое место. Это определяется тем исключительным правообразующим фактом, каковым является факт смерти гражданина (наследодателя) как главный элемент возникновения наследственных правоотношений.
Право частной собственности граждан, возведенное в ранг конституционного и производное от него — право собственности по основанию наследования гарантируется Конституцией РФ (п. 4 ст. 35), а их защита обеспечивается правосудием (ст. 18 Конституции РФ). Эти конституционные положения нашли закрепление и конкретизацию в части третьей Гражданского кодекса РФ, введенной в действие 1 марта 2002 года.
Целью настоящей работы является рассмотрение принятия и отказа от наследства.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
— раскрыть понятие и способы принятия наследства;
— рассмотреть срок для принятия наследства;
— исследовать понятие и способы отказа от наследства;
— раскрыть фактическое непринятие наследства.
Предметом исследования является законодательство, регулирующее наследственные правоотношения. Объектом исследования настоящей работы выступают общественные отношения, возникающие при переходе имущественных прав и обязанностей наследодателя к наследникам.
Методологическую основу исследования составили общенаучный диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и частные методы исследования: формально-юридический, сравнительно-правовой, системный, комплексный, правового моделирования, нормативный.
Обусловленная целями и задачами исследования структура работы состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, списка источников и литературы.

1. Общая характеристика принятия наследства
1.1. Понятие и способы принятия наследства

В результате наследования у наследника возникают определенные права. Для того чтобы реализовать эти права, необходим юридический факт принятия наследства. Если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, он должен выразить свою волю путем принятия наследства.
Таким образом, для приобретения наследства наследник должен его принять (исключение составляет выморочное имущество, поскольку в этом случае наследство переходит непосредственно, независимо от волеизъявления органа, действовавшего от имени государства или государственного образования). При этом принять наследство могут только наследники. Что касается отказополучателей, то они не относятся к субъектам принятия наследства, так как завещательный отказ не создает для них отношений непосредственного преемства в правах наследодателя.
По своей правовой природе принятие наследства является односторонней сделкой. Принятие наследства не действует с обратной силой во времени. Это значит, что наследник, принявший наследство, приобретает право только на то имущество, которое оказалось в наличии в момент открытия наследства. В то же время принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия либо момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество.
При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства, и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Принятие наследства всегда безоговорочно и безусловно, и, соответственно, не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Не может, например, наследник принять в наследство дом лишь при условии, что сестра, проживающая в этом доме, освободит его. Принимая наследство, наследник может не знать о конкретном составе наследственного имущества, размере долговых обязанностей наследодателя, других имеющихся наследниках, принятии ими наследства, месте его нахождения и других обстоятельствах, которые потребуют от наследника определенных усилий и затрат для управления имуществом, осуществления права собственности, исполнения обязательств. Однако и в этом случае наследник не вправе выдвигать каких-либо условий и делать какие-то оговорки относительно принятия наследства.

Скачать реферат «Общая характеристика принятия наследства» DOC | TXT

69. Наследование по закону: общая характеристика

Наследование по закону — наследование, которое происходило в установленном законом порядке. Основной признак наследования по закону — наличие родства между наследником и наследодателем.

Законы XII таблиц различали следующие три очереди наследников:

1)«свои» или «необходимые» наследники, которые включали лиц, находившихся в момент смерти наследодателя непосредственно под его властью (дети, внуки от ранее умерших подвластных детей).

2)агнаты — лица, принадлежащие к одной семье и находящиеся под властью умершего главы этой семьи (братья, сестры, мать умершего). При наличии нескольких агнатов к наследованию призывался ближайший агнат, т. е. то лицо, которое имело ближайшую родственную связь с наследодателем, а если ближайший агнат не принимал наследства, то согласно закону последующий не призывался к наследованию;

Другие публикации:  Ходячие мертвецы требования

3)когнаты, которыми являлись все кровные родственники умершего. При этом не имела значения степень родства.

В ходе развития римского права происходил процесс вытеснения агнатического родства в качестве основания наследования когнатическим.

Преторским правом цивильная система наследования, которая была основана на агна-тическом родстве, была заменена преторской системой наследования, включавшей следующие четыре очереди наследников:

1) дети наследодателя, в том числе и эмансипированные;

3) когнаты, имеющие родство с наследодателем до шестой степени включительно;

4) переживший наследодателя супруг (супруга).

В тех случаях, когда ближайший наследник не принимал наследство, оно открывалось следующему за ним по порядку наследнику (Преторский эдикт о bonorum possessio).

По Уложению Юстиниана различали пять очередей законных наследников:

1) все нисходящие наследники (сыновья, дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей и т. д.), при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя;

2) восходящие родственники наследодателя (отец, мать, дед, бабка и т. д.), полнородные родные братья, сестры, дети умерших полнородных братьев и сестер;

3) неполнородные братья и сестры наследодателя;

4) все остальные боковые родственники наследодателя, причем независимо от степени их родства умершему;

5) супруг(супруга) наследодателя.

В юстиниановской системе различали виды порядка наследования по закону:

1) обыкновенный, который был основан на родстве и определялся очередями;

2) особый, который возникал, когда лицо имело право на получение доли наследства независимо от того, кто являлся наследником в остальной части имущества.

6.22. Общая характеристика наследственного права Украины

6. 22. Общая характеристика наследственного права Украины

Наследственное право — совокупность гражданско-правовых норм, устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей умершего лица по праву наследования.

Собственник, после смерти которого осталось имущество, называется наследодателем. Лица, к которым это имущество переходит после смерти его владельца, называются наследниками.

Имущество, оставшееся после смерти его владельца, называется наследственным имуществом или наследством. Следует заметить, что наследство состоит из прав и обязанностей наследодателя, то есть в состав наследства входят и его долги (невыполненные обязательства, неоплаченные кредиты и т. д), если они у него были на день смерти. Наследник имеет право принимать такое наследство или отказаться от нее. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности личные неимущественные права; право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан, если иное не установлено законом или их учредительными документами; право на возмещение вреда в связи с увечьем или иным повреждением здоровья; права на алименты, пенсию, помощь или другие выплаты, установленные законом; права и обязанности лица как кредитора или должника.

Наследство открывается только после смерти граждан (физических лиц). После ликвидации юридических лиц наследование не бывает. Поэтому наследодателями могут быть только граждане, а наследниками могут быть как физические, так и юридические лица. Наследование между живыми не бывает.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об этом.

Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — местонахождение имущества или его основной части.

Нормами гражданского права устанавливаются два основания наследования: по закону и по завещанию. Возможно одновременное наследование и по завещанию, и по закону (например, часть имущества наследодателем завещана, а вторая часть наследуется по закону).

Наследование по закону имеет место в следующих случаях, когда: завещания нет; завещание признано недействительным; наследники, назначенные в завещании, умерли до открытия наследства или отказались принять ее.

Наследодателями как по закону, так и по завещанию могут быть только граждане, а не юридические лица.

Наследниками могут быть граждане, юридические лица и государство. Субъективное право на наследство у наследников возникает в случае смерти наследодателя или признания его в установлюваному порядке умершим. До граждан как наследников относятся лица, которые были живыми на момент смерти наследодателя, а также дети умершего, зачатые при жизни и рожденные после его смерти. Граждане и государство могут быть наследниками как по завещанию, так и по закону. Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию. Наследниками могут быть также иностранные граждане и лица без гражданства.

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к территориальной общине по месту открытия наследства.

Гражданское законодательство устанавливает строгие ограничения в отношении наследников. В частности, отстраняются от наследства лица, которые: 1) умышленно лишили жизни наследодателя или любого из возможных наследников или совершили покушение на их жизнь; 2) умышленно препятствовали наследнику составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и этим способствовали возникновению права на наследование у них самих или у других лиц или способствовали увеличению их доли в наследстве; 3) родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и их права не были восстановлены на время открытия наследства; 4) родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, которые уклонялись от выполнения возложенных на них по закону обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство установлено судом.

Кроме того, не имеют права на наследование по закону друг после друга лица, брак между которыми признан недействительным. Лицо может быть устранено от права на наследование по закону согласно решению суда, если будет установлено, что она уклонялась от предоставления помощи наследодателю, который через преклонный возраст, тяжелую болезнь или увечье был в беспомощном состоянии.

Наследники по закону призываются к наследству в порядке очереди. Согласно с действующим законодательством Украины установлено пять очередей наследников.

В первую очередь право на наследование по закону получают дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители.

Во вторую очередь право на наследование по закону получают родные братья и сестры наследодателя, его баба и дед как со стороны отца, так и со стороны матери.

В третью очередь право на наследование по закону получают родные дядя и тетя наследодателя.

В четвертую очередь право на наследование по закону получают лица, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства.

В пятую очередь право на наследование по закону получают другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники следующей степени родства устраняют от наследования родственников дальнейшей степени родства. В указанную очередь право на наследование по закону получают иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи. При этом иждивенцем считается несовершеннолетнее или нетрудоспособное лицо, которое не было членом семьи наследодателя, но не менее пяти лет получало от него материальную помощь, которая была для нее единственным или основным средством для жизни.

Следует иметь в виду, что каждая следующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от наследования, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, кроме случаев, установленных действующим гражданским законодательством. Очередность получения наследниками по закону права на наследование может быть изменена нотариально удостоверенным соглашением заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства. Кроме того, по решению суда лицо, которое является наследником по закону следующих очередей, может получить право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая призывает к наследованию, при условии, что она в течение длительного времени заботилась, материально обеспечивала, предоставляла другую помощь наследодателю, который через преклонный возраст, тяжелую болезнь или увечье был в беспомощном состоянии.

В случае наследования по закону усыновленный и его потомки, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению.

Гражданский кодекс Украины устанавливает право на обязательную долю в наследстве. В частности, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). К обязательной части входят стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода, стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, которое имеет право на обязательную долю, а также стоимость других вещей и имущественных прав, которые перешли к ней как к наследнику. Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, который имеет право на обязательную долю в наследстве, действительны лишь относительно той части наследства, которая перешла к нему и превышает обязательную долю.

Порядок составления и удостоверения завещания регламентируется действующим законодательством, согласно которому каждый дееспособный гражданин может лично распоряжаться своим имуществом на случай смерти. К завещанию Гражданский кодекс Украины устанавливает соответствующие требования. Поскольку завещание — это не договор, а односторонняя сделка, по которой права и обязанности для других лиц возникают по волеизъявлению завещателя, поэтому к завещанию устанавливаются такие же условия его действительности, как любого договора, а именно: завещание должно быть составлено только дееспособным лицом; завещание должно быть составлено в форме, которая определена законом; содержание завещания должно соответствовать требованиям действующего законо-
дательства.

Завет должен быть заключен в письменной форме, где указываются место и время его заключения. Завещание должно быть собственноручно подписанным и нотариально удостоверен. Если наследодатель в связи с физическими недостатками не может собственноручно подписать завещание, то по его поручению завещание может быть подписано другим лицом, при этом делается пометка о причинах, по которым гражданин не смог сам сделать подпись. Завещание не может подписывать лицо, в пользу которого он сделан. Завет должен быть заключен так, чтобы распоряжение наследодателя не вызвало неясностей или споров после открытия наследства.

Кроме того, в соответствии с действующим гражданским законодательством важное место в решении вопросов наследования имущества принадлежит наследственном договора, согласно которому сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжение второй стороны (отчуждателя), взамен чего становится собственником имущества отчуждателя в случае его смерти. Стороны в наследственном договоре отчуждатель (супружество, один из супружества или другое лицо) и приобретатель — физическое или юридическое лицо.

Указанный вид договора должен составляться в письменной форме и удостоверяться нотариусом. Приобретатель в наследственном договоре может быть обязан к совершению каких-либо действий имущественного или неимущественного характера как до открытия, так и после открытия наследства.

На имущество, определенное в наследственном договоре, нотариус, который удостоверил настоящий договор, накладывает запрет отчуждения. В связи с этим завещание, которое отчуждатель составил относительно имущества, указанного в наследственном договоре, является полностью или частично недействительным. Отчуждатель имеет право назначить лицо, которое будет осуществлять контроль за выполнением наследственного договора после его смерти, а в случае ее отсутствия — контроль за выполнением наследственного договора осуществляет нотариус по месту открытия наследства.

Другие публикации:  Рабочая программа исполнительное производство

Наследственный договор может быть расторгнут судом: 1) по требованию отчуждателя в случае невыполнения приобретателем его распоряжений; 2) по требованию приобретателя в случае невозможности выполнение ним распоряжений отчуждателя.

После открытия наследства государственная нотариальная контора по месту ее открытия или по месту нахождения наследственного имущества, а в населенных пунктах, где нет нотариуса, — соответствующие органы местного самоуправления принимает меры по охране наследственного имущества, когда это нужно в интересах государства, наследников, відказоодержувачів или кредиторов.

Наследникам, которые приняли причитающееся им по завещанию или закону наследство, государственная нотариальная контора по месту открытия наследства оформляет свидетельство о праве на наследство, которое выдается наследникам после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства.

Общая характеристик

Наследство в римском праве
Субъекты наследственного права:
Виды наследства в римском праве:
В случае столкновения двух завещаний
Основные этапы развития наследования:
Виды цивильного наследования:
Наследование по преторскому эдикту
Наследование по императорскому закону
Преемство живущих в правах умершего.

Римское право установило преемство прав от одних к другим. Наследство означало преемство обладания имуществом и право наследования.
Это общее преемство активов и пассивов. Действовала свобода.
Наследодатель без контроля распоряжался имуществом. Принятое наследство нельзя было отнять у наследника. ,

  • наследодатель (его круг узок, только лицо своего права, наследниками не могли быть женщины и подвластные мужчины, рабы);
  • наследники (круг наследников шире — женщины, подвластные, рабы, при этом раба освобождали от рабства или имущество переходило к его господину).
  • по завещанию (выступает на первом месте);
  • без завещания (по закону).

Выигрывало последнее (по дате) завещание по наследству.

  • по цивильному праву;
  • по преторскому эдикту;
  • по императорскому законодательству (до эпохи Юстиниана);
  • по новеллам Юстиниана.
  1. по завещанию;
  2. ло закону (наступало в случае, если не было завещания при жизни наследодателя).

Эдикт для ввода во владение в наследственное иму- ществапредлагаемых наследников.
Если наследник не принимал наследство, оно считалось выморочным.
Закрепление преТорской системы наследования. Реформы Юстиниана в 548 г. узаконили необходимое наследование.

Законы XII таблиц призывали к наследованию исключительно аг- натских родственников. Законным наследником вольноотпущенника являл-я его патрон, а если тот умер раньше, то агнатские нисходящие патрона’.
Наследство — предмет цивильного правопреемства в наследовании, в этом смысле меняло свое содержание в ходе длительного развития. Первоначально оно имело скорее семейный характер (т. е. охватывало личные и семейные отношения) и наследник занимал правовое положение наследодателя, в то время как впоследствии центр тяжести наследства все больше смещался в имущественно-правовую сферу.

В классический период наследство — уже понятие почти исключительно имущественное с незначительными рудиментами внеимуще- ственных элементов. Таким образом, это прежде всего совокупность вещей наследодателя, наследуемых вещных прав и требований, всех его активов, имеющих имущественную ценность. Долги наследодателя не входили в наследство, но, в принципе, наследник полностью отвечал за них.
От смерти завещателя до вступления в наследство наследство считалось имущественной массой, которая предназначена будущему управомоченному, но в этом промежутке времени могло увеличиваться и уменьшаться, если для этого не требовалось участие управомоченного лица (например, в результате действий унаследованного раба, гибели вещей). Таким образом, это было временно бесхозное имущественное право. Однако как только наследник вступал в наследство, считалось, что он приобрел его с момента смерти наследодателя.
Наследник — универсальный преемник наследодателя, который, согласно цивильному праву, призывался по завещанию или по закону.
Наследник был подвластен наследодателю, со смертью последнего автоматически вступал в наследство и поэтому не мог от него отказываться. В таком же положении оказывался и раб, которого наследодатель в завещании отпускал на свободу и устанавливал его своим наследником. Это были так называемые наследники, которые относились к до-
мочадцам, в то время как все остальные имели возможность принимать или не принимать наследство по своему выбору.
Наследника можно было установить ко всему наследству или только к его части. Если наследодатель не назначал наследникам их доли, то они делили наследство поровну.
Наследование по законам XII таблиц

Наследование по Законам XII таблиц: Наследование по закону осуществлялось по категориям:
по закону;
по завещанию.
первая категория:

  • жена умершего по браку кум ману;
  • дети (внуки ранее умерших сыновей, по праву представления);
  • усыновленные.

вторая категория:

  • мать умершего, состоявшая с его отцом в браке кум ману;
  • братья;
  • сестры.

третья категория:

  • агнаты последующих степеней и при их отсутствии — другие сородичи умершего.

§ 2 Общая характеристика раздела наследства по соглашению между наследниками

§ 2 Общая характеристика раздела наследства по соглашению между наследниками

Разделу наследства по соглашению между наследниками посвящены нормы статьи 1165 ГК?РФ «Раздел наследства по соглашению между наследниками».

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. Причем к соглашению о разделе наследства применяются правила Гражданского кодекса о форме сделок и форме договоров.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

В этом случае государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании двух документов:

– соглашения о разделе наследства

– и ранее выданного свидетельства о праве на наследство.

В случае же когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, – на основании такого соглашения.

Важным с точки зрения беспрепятственной реализации своих субъективных прав является положение, согласно которому несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате такого раздела.

Раздел наследственного имущества возможен лишь в случаях, когда:

1) наследственное имущество находится в общей долевой собственности двух и более наследников (на случаи совместной или раздельной собственности правила статьи 1165 ГК?РФ не распространяются). При этом не имеет значения основание наследования;

2) наследство, находящееся в общей долевой собственности, может быть разделено по соглашению между наследниками.

При разделе наследственного имущества правила статей 1168—1170 ГК?РФ, связанные с разделом имущества между наследниками, а также преимущественными правами отдельных наследников на отдельные виды наследственного имущества, применяются в течение трех лет со дня открытия наследства (ст. 1164 ГК?РФ). Судя по тем последствиям, которые производит истечение данного срока, а также по тому, что закон не содержит ни норм, определяющих основания для приостановления или перерыва его течения, ни норм, позволяющих его восстановить, он является пресекательным (преклюзивным) сроком. Пропуск указанного срока влечет за собой утрату самого права; наследники утрачивают предоставленные им преимущественные права наследования отдельных видов имущества.

При заключении соглашения о разделе наследственного имущества наследники руководствуются принципом свободы договора, поэтому раздел наследства может быть произведен ими и не в соответствии с причитающимися им размерами долей. Отступление при разделе наследственной массы от размеров долей (в том числе определенных в завещании) в соответствии с пунктом 3 ст. 1165 ГК?РФ допустимо в случае несоответствия раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, и не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате такого раздела. И дело здесь не столько в «принципе свободы волеизъявления» [55] , сколько в том, что наследники, приняв наследство, уже стали сособственниками всего унаследованного имущества, а значит вправе распоряжаться им самостоятельно, по своему усмотрению, в том числе изменять по обоюдному согласию размеры причитающихся им долей. Следование принципу раздела наследства в соответствии с причитающимися долями необходимо лишь в том случае, когда имеет место судебный раздел (о возможности осуществления такого раздела упоминает статья 1167 ГК?РФ – охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства); стеснять же этим принципом раздел, осуществляемый по соглашению сонаследников (п. 1 ст. 1165 ГК?РФ), нет никаких причин [56] .

Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре, причитающейся наследнику доли может быть компенсирована выплатой соответствующей денежной суммы (либо иным способом).

Другое ограничение свободного волеизъявления наследников при заключении соглашения о разделе наследства установлено пунктом 1 ст. 1175 ГК?РФ (ответственность наследников по долгам наследодателя), согласно которому наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, но при этом каждый из них отвечает в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Следовательно, соглашение о разделе, в соответствии с которым на наследника возлагается такая сумма долгов наследодателя, которая непропорциональна стоимости переданной ему активной части наследственной массы, в части распределения обязанностей будет ничтожным, как не соответствующее императивной норме закона (ст. 168 «Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам» ГК?РФ).

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними, а при недостижении его – судом. Если круг наследников по закону, призванных к наследованию, как правило, более–менее однороден и обычно включает в себя лиц, связанных между собою отношениями родства и свойства, то состав наследников по завещанию может быть самым разнообразным, в него могут входить люди малознакомые и даже совсем незнакомые друг с другом.

Очевидно, весьма некомфортным окажется владение и пользование общим имуществом для сособственников, которые не в силах достигнуть соглашения даже в относительно незначительных бытовых вопросах. Вероятно, распоряжение этим имуществом станет просто невозможным, что скажется на солидарной ответственности по долгам наследодателя, обременяющей таких сонаследников. Общая собственность возникает из различных гражданско–правовых сделок, участники которых заранее согласны со своим будущим положением и как минимум доверяют друг другу. При наследовании же, как правильно подметил В. Н. Никольский, сообщество сособственников «возникает случайно, без согласия наследника» [57] . Поэтому часто закономерным исходом существования подобного «случайно возникшего» сообщества становится только его прекращение, осуществляемое путем натурального раздела наследственной массы.

К соглашению о разделе наследства применяются правила Гражданского кодекса о форме сделок и форме договоров. Оно представляет собой гражданско–правовой договор, который хотя и предусмотрен (поименован) Гражданским кодексом, но прямо им не регулируется. Это относится к пункту 1 ст. 1165, определяющему, что к соглашению о разделе наследства применяются правила о форме сделок, в том числе договоров, установленные гражданским законодательством. Это постановление не находится в числе «специальных норм», действие которых ограничено трехлетним сроком со дня открытия наследства (ст. 1164), поскольку правила гражданского законодательства о форме сделок (в том числе договоров) применяются к соглашению о разделе наследства всегда, независимо от времени, прошедшего со дня его открытия. Вместе с тем это положение распространяется на соглашения норм только о форме сделок (ст. 158—165, 434 и 438 ГК?РФ), но не всех общих положений о сделках и договорах. Однако соглашение о разделе наследства – точно такой же гражданско–правовой договор (такая же сделка), как и другие. Соответственно, толкование абзаца 2 п. 1 ст. 1165 ГК?РФ говорит, что соглашение о разделе наследства подчиняется всем общим положениям о сделках (в том числе об их недействительности) и договорах, совместимым с его природой, а также нормам о порядке совершения сделок, в частности о представительстве.

Другие публикации:  Финансовая экспертиза архангельск

Руководствуясь изложенным и исходя из пункта 1 ст. 420 ГК?РФ (понятие договора), соглашение (договор) о разделе наследства можно определить как соглашение двух или нескольких сонаследников о прекращении общей долевой собственности на наследственную массу путем распределения составляющих ее элементов (вещей, прав и т. д.) между сонаследниками (посредством передачи вещей в собственность наследников, признания прав за каждым из них и т. д.).

По своей юридической природе исследуемый договор является многосторонним, консенсуальным, каузальным .

Договор о разделе наследства является многосторонней сделкой. Как известно, раздел наследства осуществляется при наличии как минимум двух сторон (сонаследников). Для того чтобы рассматриваемый договор был заключен, необходимо волеизъявление всех его участников. При отсутствии согласия хотя бы одной из сторон будет иметь место судебный раздел.

Исследуемый договор является консенсуальным . Хотя в Гражданском кодексе не встречается подобного указания, однако сомнений на этот счет быть не может. Соглашение о разделе считается заключенным с момента достижения сторонами договоренности по всем существенным его условиям. Передача вещей сонаследниками друг другу осуществляется во исполнение обязанностей по данному договору.

Договор о разделе наследства не урегулирован законодательством. Своеобразие правового режима этого договора состоит в том, что к нему подлежат применению нормы, регламентирующие более общий (родовой) институт – соглашение о разделе общей долевой собственности (ст. 252 ГК?РФ).

На каузальный характер договора о разделе наследства указывает то, что ясна правовая цель заключения сделки – прекращение общей долевой собственности на наследственную массу и установление прав каждого из сонаследников на отдельные ее элементы.

Возникает вопрос: следует ли относить соглашение о разделе наследства к числу возмездных или безвозмездных договоров, обязательственных или распорядительных сделок?

Первый вопрос решается следующим образом: исходя из того, что сделки классифицируются на возмездные и безвозмездные в зависимости от присутствия или отсутствия встречной обязанности по предоставлению материального или иного блага, было бы логичным не относить исследуемое соглашение ни к тем, ни к другим. Вообще «ставить вопрос о возмездном или безвозмездном характере сделок, участники которых преследуют одну общую цель, некорректно» [58] . Но именно так и происходит в нашем случае: наследники, заключая между собой договор, преследуют единую цель – раздел наследства и прекращение связывающих их отношений общей долевой собственности.

Что же касается второго вопроса, очевидно, что из?за большого юридического разнообразия состава наследственной массы правильно признать, что соглашение о разделе наследства выполняет как обязательственные, так и распорядительные функции. Последние возможны в отношении индивидуально–определенных вещей и имущественных прав: таковые следует считать перешедшими к приобретающему их наследнику с момента заключения договора о разделе наследства; в отношении же денег и других вещей, определенных родовыми признаками, а также имущества, требующего государственной регистрации или иного оформления, соглашение о разделе наследства может породить только обязательства по их передаче (абз. 2 п. 2 ст. 1165 ГК?РФ). Лишь с момента их исполнения либо совершения требуемых регистрационных действий соответствующие элементы наследственной массы окажутся принадлежащими определенным наследникам.

Участниками соглашения о разделе наследства могут быть только наследники, принявшие наследство в установленном законом порядке. Очевидно, что для заключения такого соглашения они должны обладать полной дееспособностью.

Если среди сонаследников имеются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные, то раздел наследства осуществляется с соблюдением особых правил, предусмотренных статьей 1167 ГК?РФ, на анализе которой необходимо остановиться несколько подробнее.

При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил статьи 37 ГК?РФ (распоряжение имуществом подопечного). Согласно ей опекун не может без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершить, а попечитель давать согласие на совершение сделок по отчуждению имущества подопечного, сделок, влекущих отказ от принадлежащего подопечному права, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых сделок, которые уменьшают имущество подопечного. В целях охраны законных интересов таких наследников о составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. Следовательно, получить согласие органа опеки и попечительства на заключение договора о разделе наследства от имени малолетнего и на дачу согласия на заключение такого договора несовершеннолетним, не являющимся малолетним, обязаны не только опекуны и попечители в собственном смысле слова, но также и усыновители и даже родители несовершеннолетних сонаследников. Чем же вызвано ужесточение режима заключения договора о разделе наследства? При всей кажущейся нелогичности оно вполне оправдано. Нужно вспомнить, что родители и усыновители зачастую сами, вместе со своими детьми, оказываются среди сонаследников, призванных к наследованию и принявших наследство. Так, в случае смерти отца к наследованию призывается пережившая супруга (мать), его родители и дети, в том числе общие с пережившей его супругой. Если последние несовершеннолетние, то их мать (пережившая супруга) окажется участником соглашения о разделе наследства в двух разных качествах: с одной стороны, она будет выступать в нем от своего имени, с другой – от имени своих несовершеннолетних детей. Создается почва для заключения родителями и усыновителями сделок со своими подопечными в отношении себя лично – отсюда и ужесточение условий их совершения.

Было бы целесообразным предоставить органам опеки и попечительства возможность назначать своих специальных представителей для заключения договора о разделе наследства от имени несовершеннолетних наследников, по крайней мере, на случай, когда среди сонаследников присутствуют опекуны или попечители таких наследников, а может быть, и на случай их сонаследования с родителями и усыновителями. Более того, кажется справедливым разрешить заключение договора о разделе наследства между вышеназванными лицами с соблюдением принципа соответствия стоимости выделяемого подопечному имущества размеру его доли в наследственной массе или допустить отступление от размера доли подопечного лишь в сторону ее увеличения.

Гражданским законодательством предусмотрены особенности раздела наследственного имущества при наличии зачатых, но не родившихся детей наследодателя (ст. 1166 ГК?РФ).

Поскольку Гражданский кодекс?РФ допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, в нем содержатся правила, обеспечивающие защиту прав и законных интересов таких наследников. Согласно статье 1166 ГК?РФ при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (будущего субъекта наследственных правоотношений) раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения. Поскольку на момент открытия наследства не известно, родится ли ребенок живым, до момента его рождения приостанавливается как выдача свидетельства о праве на наследство, так и раздел наследственного имущества. После рождения такого ребенка соглашение о разделе наследства заключается в общеустановленном порядке, но с учетом положений статьи 1167 ГК?РФ предусматривающих, что в целях охраны интересов несовершеннолетних наследников соглашение о разделе наследства может быть составлено только после разрешения на это органа опеки и попечительства.

Содержание договора о разделе наследства образует совокупность его условий, согласуемых сонаследниками при его заключении. Содержание каждого конкретного договора может быть самым разнообразным и зависит в первую очередь от состава наследственной массы, а также от устремлений и интересов сонаследников – факторов, которые им будет необходимо или целесообразно согласовать. Необходимо учитывать, что любой договор содержит так называемые существенные условия, которые и определяют соглашение в качестве договора соответствующего типа. Не составляет исключения и договор о разделе наследства. Как видно из абзаца 2 п. 1 ст. 432 ГК?РФ, существенным условием любого договора является его предмет. Предметом договора о разделе наследства выступает наследственная масса, или наследство (ст. 1112 ГК?РФ, скорректированная с учетом норм ст. 256 и 1150 ГК?РФ, а также норм Семейного кодекса о правовом режиме имущества супругов). Кстати, на практике довольно часто сонаследники приступают к разделу наследства, с одной стороны, предварительно не выделив пережившему супругу его долю в имуществе, нажитом совместно с умершим, с другой – не включая в состав наследства регистрируемое имущество (квартиру, дачу, машину, именные ценные бумаги и т. п.), оформленное на имя пережившего супруга. Отметим, что наследство открывается лишь на то имущество, которое принадлежало умершему супругу, в том числе зарегистрированное на имя пережившего супруга, но приобретенное в ходе совместной жизни на общие средства.

Здесь важно точно определить не просто состав наследственной массы как таковой, а той, что подлежит разделу. Очевидно, что его предметом не могут быть индивидуально–определенные вещи :

– завещанные конкретным наследникам;

– являющиеся предметами завещательного отказа или возложения;

– являющиеся объектами реализованных наследниками преимущественных прав (ст. 1168—1169, 1178—1179, 1182 ГК?РФ).

В последнем случае стоимость полученных наследником вещей идет в счет его доли в наследственной массе; что касается первых двух случаев, то вопрос о том, учитывать ли стоимость приобретенных такими способами вещей при разделе, должен решаться в данном соглашении.

Затем, помимо определения общего состава наследственной массы, в договоре о разделе наследства необходимо предусмотреть состав (перечень) имущества, которое переходит в результате раздела каждому из сонаследников с указанием стоимостной оценки этого имущества. Оценка должна быть произведена для того, чтобы в случае надобности можно было определить денежную или иную компенсацию, которую один сонаследник будет обязан предоставить другому, т. е. взаиморасчеты. Законодатель называет эти сведения условиями раздела общей собственности (п. 3 ст. 252 ГК?РФ – раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли), в том числе наследственной массы. Без указания на конкретные вещи и права, переходящие к каждому из наследников, фактический раздел не сможет состояться и соглашение о нем потеряет всякий смысл; без условия о денежной оценке вещей и прав, приходящихся на долю каждого из наследников, соглашение просто не может быть исполнено. Именно поэтому означенные условия следует рассматривать в качестве существенных.

Кроме того, существенным будет условие о способе раздела наследства, находящегося в общей долевой собственности. Это следует из пункта 3 ст. 252 ГК?РФ, который подлежит применению при разделе наследства в соответствии с абзацем 2 ст. 1164 ГК?РФ (общая собственность наследников). Раздел имущества производится в натуральном выражении, т. е. путем непосредственного распределения (перераспределения) между сонаследниками вещей и прав, составляющих наследственную массу, и может (при несоразмерности стоимости вещей, выделяемых тому или иному наследнику, и его доли в общем праве собственности на наследственное имущество) дополнен выплатой (получением) денежной компенсации. Возможен также раздел не самой наследственной массы, а денежной выручки, полученной от ее продажи.